Verslag naar aanleiding van de vijfjaarlijkse rapportage van de Commissie gelijke
behandeling over de werking van de Wet verbod op onderscheid naar arbeidsduur
1. Inleiding
Op 1 november 1996 trad de Wet verbod op onderscheid naar arbeidsduur (Woa) in werking. De
wet biedt werknemers en ambtenaren een wettelijke aanspraak op gelijke behandeling, ongeacht de
arbeidsduur, bij de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling,
wordt aangegaan, voortgezet dan wel beëindigd. Het verbeteren van de rechtspositie van
werknemers en ambtenaren met een verschillende arbeidsduur was (en is) een belangrijk onderdeel
van het overheidsbeleid, te beschouwen als complement van het beleid dat de groei van
deeltijdarbeid nastreeft. Wil differentiatie en flexibilisering goed van de grond komen, dan is een
vereiste dat werknemers en ambtenaren op grond van hun arbeidsduur niet met rechtspositionele
onzekerheden of achterstellingen worden geconfronteerd. De wet heeft voorts betrekking op
personen die onder gezag werkzaam zijn anders dan krachtens arbeidsovereenkomst of ambtelijke
aanstelling. De wet heeft geen betrekking op zelfstandigen.
De rapportage van de Cgb beslaat de periode van 1 november 1996 tot 1 december 2001. De Cgb
heeft zowel de beoogde als niet-beoogde effecten van de wet onderzocht zoals deze in de praktijk
naar voren zijn gekomen. Hierbij is met name gelet op de toegankelijkheid, de uitvoerbaarheid, de
handhaafbaarheid en de naleving. De Cgb heeft ook onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre de
wet is afgestemd op internationale regelgeving. Bij de opstelling van het evaluatierapport is gebruik
gemaakt van het onderzoeksverslag dat door dr. S.D. Burri in opdracht van de Cgb ten behoeve van
deze evaluatie is opgesteld.
In algemene zin concludeert de Cgb dat de Woa, ondanks de complexe systematiek, in de praktijk
goed werkbaar is gebleken. Bovendien blijkt dat de meeste oordelen van de Cgb in de praktijk
worden nageleefd, en stelt de Cgb dat het feit dat relatief veel - in vergelijking met andere
discriminatiegronden - normadressaten (werkgevers, overheid, CAO-partijen) en
medezeggenschapsorganen zich tot de Cgb wenden voor een oordeel over eigen handelen een
indicatie is dat de positieve effecten van de oordelen zich uitstrekken tot een grotere groep personen.
Desalniettemin wordt door de Cgb een aantal knelpunten gesignaleerd onder meer rond de
stroomlijning van de Woa met andere gelijke behandelingswetgeving. Naar aanleiding hiervan heeft
de Cgb in haar rapport een aantal specifieke aanbevelingen gedaan, waarop in paragraaf 2 van deze
notitie zal worden ingegaan. In paragraaf 3 wordt ingegaan op eerder gedane toezeggingen zoals de
vraag of in de toekomst de rapportage over de Woa moet worden meegenomen in de vijfjaarlijkse
rapportage over de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en de Wet gelijke behandeling
mannen en vrouwen (Wgb).Verder zal in deze paragraaf de toezegging van de toenmalige minister
van Justitie gestand worden gedaan, om in het kader van de evaluatie van de Woa in te gaan op de
reikwijdte van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn 1999/70 EG van de Raad van
Europa van 28 juni 1999 betreffende de door EVV, de UNICE en het CEEP gesloten
raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (27 661). Deze toezegging is
gedaan bij de plenaire behandeling (Handelingen II 2001/2002, 27 661, blz. 4309) van
laatstgenoemd wetsvoorstel (is inmiddels tot wet verheven op 22-11-2002) in de Tweede Kamer.
---
2. Aanbevelingen van de Commissie gelijke behandeling
· Verbrokkeling van de normstelling
Het verbod op onderscheid naar arbeidsduur is deels geïntegreerd in het Burgerlijk Wetboek (BW),
deels in de Ambtenarenwet (AW) en deels opgenomen in de Woa als zelfstandige wet. Dit kan zo
stelt de Commissie tot onbekendheid van de norm leiden. De Commissie beveelt vervolgens aan
om na te gaan of de verbrokkeling van het verbod op onderscheid naar arbeidsduur kan worden
tegengegaan door een open normadressering overeenkomstig artikel 5 Awgb op te nemen in het BW
en de AW.
Het opnemen van een open normadressering in het BW en in de AW overeenkomstig de
normadressering in artikel 5 van de Awgb, ligt niet voor de hand. Immers in titel 7:10 BW en in de
AW wordt de relatie geregeld tussen de werkgever en de werknemer, respectievelijk tussen het
bevoegd gezag en de ambtenaar. Een open normadressering past dan ook niet in deze beide wetten.
Voorts zijn wij er niet van overtuigd, dat regeling van de norm in verschillende wetten heeft geleid tot
onbekendheid van de norm. Dit blijkt ook niet uit de rapportage van de Cgb waarin wordt
geconstateerd, dat relatief veel normadressaten en medezeggenschapsorganen zich tot de Cgb
wenden voor een oordeel en evenmin uit de resultaten van het onderzoek naar de bekendheid van en
de werking van de wet in de praktijk. Tenslotte zij hier opgemerkt dat een open normadressering
overeenkomstig artikel 5 Awgb de verbrokkeling niet tegen gaat. Er blijven dan ook nog steeds twee
aparte regelingen over waarin het verbod wordt uitgewerkt.
· Kleine deeltijders
De Woa beoogt werknemers te beschermen die geen voltijdaanstelling hebben, waarbij de wetgever
als uitgangspunt heeft gehanteerd dat deeltijdarbeid volwaardige en normale arbeid is en dat deze
bevorderd dient te worden. De Cgb onderschrijft de doelstellingen en uitgangspunten van de Woa,
maar concludeert dat zij op gespannen voet staan met de symmetrische formulering van de
doelstelling, die er toe leidt dat zowel voltijders als deeltijders in staat worden gesteld een beroep op
de Woa te doen. De Cgb is evenwel niet van mening dat dit tot een wijziging van de normstelling
noodzaakt, gelet op de overige gelijke behandelingswetgeving waarin ook voor een symmetrische
benadering is gekozen. Wel is zij van mening dat een expliciete uitspraak van de wetgever, dat de
Woa mede is bedoeld om kleine deeltijders te beschermen, zal bijdragen aan de toepassing van de
wet in de praktijk. Op grond hiervan beveelt de Commissie aan te expliciteren dat de Woa er mede
is ter bescherming van kleine deeltijders.
Uit de Woa zelf alsook uit de totstandkomingsgeschiedenis van deze wet blijkt, dat alle werknemers
- ongeacht hun arbeidsduur - aanspraak kunnen maken op gelijke behandeling bij de voorwaarden
waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, voortgezet, dan wel beëindigd, tenzij
onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Aan de wens van de Cgb om hieraan meer bekendheid te
geven is reeds tegemoetgekomen in die zin, dat in het kader van de Woa onderzoek is verricht naar
de positie van kleine deeltijders in CAO's. Inmiddels is hierover een tweetal rapporten verschenen,
beide van de Arbeidsinspectie (het rapport `Deeltijd in CAO's', een onderzoek naar de
rechtspositie van deeltijders en deeltijdbevorderende bepalingen in CAO's, van mei 1999, en het
rapport `Onderscheid in CAO's tussen deeltijders en voltijders in 2001, van juli 2002.) Deze
---
rapporten zijn aan de Stichting van de Arbeid (StvdA) gezonden met het verzoek CAO-partijen op
te roepen om bepalingen waarin onderscheid naar arbeidsduur wordt gemaakt nauwkeurig te bezien
in het licht van de geldende wetgeving en het deeltijdstimulerende overheidsbeleid. Voorts is
gevraagd om partijen nogmaals te wijzen op de mogelijkheid om de Cgb advies te vragen. De StvdA
heeft aan dit verzoek gehoor gegeven door de onderzoeksbevindingen door te geleiden naar de
centrale organisaties van werkgevers en werknemers. Wij menen dan ook dat voldoende duidelijk is
dat de Woa er mede is ter bescherming van kleine deeltijders. Uit het onderzoek van de
Arbeidsinspectie naar onderscheid in arbeidsduur in CAO's dat in 2003 is uitgevoerd blijkt dat nog
slechts in 2 van de onderzochte CAO's uitsluiting van kleine deeltijders voorkomt. In de ene CAO
betreft het `werknemers die op grond van hun arbeidsovereenkomst niet meer dan 8 uur per week
arbeid verrichten', en in de andere CAO betreft het verkooppersoneel dat gemiddeld 12 uur per 4
weken werkt op koopavonden.
Deze uitsluiting is onder de aandacht gebracht van de Stichting van de Arbeid met het verzoek
CAO-partijen te wijzen op de geldende wetgeving en ook op de mogelijkheid de Cgb om advies te
vragen.
· Symmetrische benadering
De Cgb merkt op dat de formulering van de Woa slechts gedeeltelijk overeenkomt met het gelijke
behandelingsgebod in de EG-richtlijn over deeltijdarbeid (97/81/EG). De richtlijn verbiedt een
minder gunstige behandeling van deeltijders in vergelijking met vergelijkbare voltijders in de
arbeidsvoorwaarden enkel omdat ze in deeltijd werken, tenzij het verschil in behandeling objectief
gerechtvaardigd is. De EG-richtlijn kent dus wel een asymmetrische benadering. In het licht van de
overige gelijke behandelingswetgeving die eveneens symmetrisch is geformuleerd, acht de Cgb
aanpassing van de normstelling vooralsnog niet voor de hand liggen. Wel zou de wetgever meer
duidelijkheid kunnen scheppen door te benadrukken dat het verbod van onderscheid op grond van
arbeidsduur in het licht van de doelstellingen van de Woa - in het bijzonder de verbetering van de
rechtspositie van deeltijders - en in het licht van de in artikel 5 van het VN Vrouwenverdrag vervatte
verplichting dient te worden geïnterpreteerd. De Cgb beveelt aan om duidelijkheid te scheppen over
de discrepantie op het punt van de symmetrische benadering tussen de EG-richtlijn deeltijdarbeid
(97/81/EG) en de Woa.
In de memorie van toelichting (24 498, nr 3 blz 8) bij de Woa is gesteld dat de Woa de ontwikkeling
naar meer differentiatie en flexibilisering van arbeid en arbeidsduurpatronen niet in de weg mag staan.
Deze ontwikkeling leidt ertoe dat het onderscheid voltijd/deeltijd op den duur zal vervagen.
Weliswaar zo stelt de memorie van toelichting zal op dit moment de `traditionele' voltijdwerker
in het merendeel der gevallen het referentiepunt zijn voor de werknemer met een andere arbeidsduur.
Gelet echter op de wens tot meer differentiatie zal een werknemer, die vermoedt ongelijk te worden
behandeld op grond van zijn arbeidsduur, niet meer in alle gevallen een vergelijkbare voltijdwerker
als ijkpunt tot zijn `beschikking' hebben, maar wellicht wel een vergelijkbare collega-werknemer met
een andere arbeidsduur.
In de Woa is daarom bewust vermeden om in termen van voltijder en deeltijder te spreken. In die zin
wordt met het non-discriminatiebeginsel, zoals verwoord in de Woa, dan ook voldaan aan de
verplichting die volgt uit artikel 5 van het VN Vrouwenverdrag, te weten: de verplichting tot
bestrijding van de dominante gender ideologie. Hieraan zou wellicht niet zijn voldaan als de
---
traditionele voltijdwerker (veelal man) als ijkpunt voor de vergelijking in aanmerking zou zijn
genomen. De terminologie uit de richtlijn heeft het risico dat zij `gedateerd' wordt.
De Woa gaat dan ook niet uit van het onderscheid dat in de hiervoor genoemde richtlijn wordt
gebruikt, waar wel in termen van traditionele arbeidsduurpatronen wordt gesproken. De ratio hiervan
is, dat de Woa beoogt onderscheid in de rechtspositie van werknemers, gebaseerd op een verschil in
arbeidsduur, ongedaan te maken, teneinde de deelname aan het verrichten van betaalde arbeid van
personen die niet in het traditionele (voltijds) patroon werkzaam willen of kunnen zijn zo min mogelijk
te belemmeren. Het uitgangspunt van de verbetering van de rechtspositie is dan ook zo uitgewerkt
dat personen op grond van arbeidsduur niet mogen worden benadeeld. De Woa kent een bredere
bescherming dan de EG-richtlijn die zich beperkt tot bescherming van deeltijders ten opzichte van
voltijders. Dit resulteert in een symmetrische benadering, die ook geldt voor de overige gelijke
behandelingswetgeving, zoals ook de Cgb terecht opmerkt.
· Begrip arbeidsverhouding
De Cgb gaat ook in op artikel V Woa, dat er toe strekt het verbod tot het maken van onderscheid
naar arbeidsduur uit te breiden naar arbeidsrelaties waarvan de juridische status niet helder is. Het is
de vraag, aldus de Cgb, of de bedoeling van de wetgever met deze bepaling is gerealiseerd, nu op
grond van artikel V is vereist dat arbeid onder gezag van een ander wordt verricht. De Cgb ziet
hierin aanleiding om aan te bevelen in de Woa de term `arbeidsverhouding', te hanteren en te
omschrijven, uitgaande van het brede begrip zoals dat op grond van de Awgb wordt geïnterpreteerd.
In het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie van de Awgb is geconcludeerd, dat er
kennelijk onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van artikel 5 en 6 Awgb. Uit de
totstandkomingsgeschiedenis van de Awgb blijkt, dat al die vormen waarin onder gezag van anderen
arbeid wordt verricht, onder het begrip arbeidsverhouding vallen en dus onder de reikwijdte van
artikel 5. Alle andere arbeidsrelaties vallen onder de reikwijdte van artikel 6. Voorgesteld is om
artikel 5 van de Awgb zodanig aan te passen, dat in plaats van arbeidsverhouding gesproken zal
worden van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Verder zal worden bepaald dat indien
een natuurlijk persoon, rechtspersoon of bevoegd gezag een ander onder zijn gezag arbeid laat
verrichten, anders dan krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of ambtelijke aanstelling,
artikel 5 Awgb van overeenkomstige toepassing is. Hiermee wordt in feite de structuur voorgesteld,
die thans in de Woa is opgenomen. Het ligt dan ook niet voor de hand de aanbeveling van de Cgb in
deze te volgen.
· Bevoegdheid van de Commissie gelijke behandeling
De Cgb is bevoegd te oordelen over onderscheid naar arbeidsduur. In artikel 7:648, lid 3, BW is
echter niet het hele hoofdstuk van de Awgb ten aanzien van de Cgb van toepassing verklaard. In de
praktijk kunnen zo meent de Cgb - in het bijzonder de artikelen 18 en 19 van belang zijn, waarin
respectievelijk bijstand van specifieke ambtenaren is geregeld en de mogelijkheid voor de Cgb om
alle inlichtingen en bescheiden te vorderen die voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig
zijn. De Cgb stelt in dit verband dat aangenomen mag worden dat het hele hoofdstuk van de Awgb
over de Cgb van toepassing is bij geschillen die binnen de werkingssfeer van de Woa vallen. Dit
neemt echter niet weg - aldus de Cgb - dat een wettelijke verwijzing naar de artikelen 11 t/m 21
Awgb meer duidelijkheid hierover zou scheppen. De Cgb beveelt dan ook aan te expliciteren dat het
hele hoofdstuk van de Awgb ten aanzien van de Cgb van toepassing is bij geschillen die binnen de
---
werkingssfeer van de Woa vallen, door een wettelijke verwijzing naar alle relevante bepalingen van
de Awgb in artikel 7:648 BW op te nemen.
Een dergelijke verwijzing is overbodig. De bevoegdheid van de Commissie blijkt uit artikel 7:648
BW zelf en niet uit de Awgb. Daartoe worden de artikelen 12, 13, 14, 15 van de Awgb van
overeenkomstige toepassing verklaard. De competentie van de Commissie alsmede de reikwijdte
van haar taak is daarmee aangegeven. De overige bepalingen van hoofdstuk 2 van de Awgb hoeven
niet uitdrukkelijk van toepassing te worden verklaard. Deze bepalingen betreffen het functioneren
van de Commissie, de uitoefening van haar taak en haar werkwijze en gelden in hun algemeenheid
voor alle zaken waarmee de Commissie te maken krijgt, derhalve ook voor geschillen die in het
onderhavige kader aan de Commissie zullen worden voorgelegd, zonder dat daarvoor een aparte
rechtsgrondslag nodig is.
· Materiële werkingssfeer
De materiële werkingssfeer is in artikel 7:648 BW bijna op dezelfde wijze verwoord als in artikel
7:646 BW. Artikel 7:648 BW heeft betrekking op de voorwaarden waaronder een
arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, voortgezet dan wel opgezegd. Uit de memorie van
toelichting blijkt dat het verbod op onderscheid naar arbeidsduur niet alleen betrekking heeft op
dergelijke voorwaarden, maar ook op de arbeidsvoorwaarden zelf, de voortzetting van en de
opzegging van de arbeidsovereenkomst, zo stelt de commissie. Dit komt ook naar voren in de
oordelen van de Cgb. Onduidelijk is dan ook waarom de term voorwaarden gehanteerd is. De Cgb
beveelt aan om de materiële werkingssfeer van artikel 7:648 BW, artikel 125g AW en artikel III
Woa in overeenstemming te brengen met de wettekst van artikel 7:646 BW. Tevens wijst de Cgb er
op dat zowel in artikel 7:646 BW als in artikel 7:648 BW de term `opgezegd' wordt gebruikt. In
artikel 125 AW en artikel III Woa staat de term `beëindigd' en niet `opgezegd'. De commissie is
van mening dat het gebruik van verschillende termen in de praktijk verwarrend werkt.
In de memorie van toelichting bij de Woa (24 498, nr 3 blz 21) is gesteld dat onder de hier
gehanteerde formulering `in de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan,
voortgezet dan wel beëindigd', alle tussen de werkgever en werknemer ten tijde van de
totstandkoming van de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken vallen, alsmede de regelingen die
nog tijdens de duur van het contract worden getroffen en de voorwaarden van beëindiging van de
overeenkomst. In zoverre is er dan ook geen verschil tussen beide wetten.
De formulering in de Woa wijkt inderdaad af van die van de overige gelijke behandelingswetgeving.
De materiële werkingssfeer van artikel 7:646 is ruimer dan van artikel 7:648 dat zich richt op tussen
werknemer en werkgever gemaakte afspraken. Artikel 7: 646 daarentegen verbiedt ook het maken
van onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst als
zodanig.
Hier zij verwezen naar het kabinetsstandpunt evaluatie Awgb (28 481, nr 1 blz 46), waar gesteld is
dat `de materiële werkingssfeer van artikel 7:648 BW en Woa III beperkter is dan die van artikel 1a
Wgb, 7:646 BW en artikel 5 Awgb, omdat de Woa geen recht op deeltijd beoogt te creëren'.
Met betrekking tot de opmerking van de Cgb over het gebruik van de begrippen `beëindiging' en
`opzegging' zij er op gewezen dat in de verschillende wetten naar hun aard een verschillende
terminologie gebruikt wordt. Zo wordt in het BW de privaatrechtelijke term `opzegging' gehanteerd
---
en in de AW de term `beëindiging'. Het ligt niet voor de hand alleen voor de gelijke
behandelingsbepalingen in beide wetten een afwijkende terminologie te gebruiken.
· Werving en selectie
De Woa is niet van toepassing op werving en selectie. Ook de term `aanstelling verlenen' in artikel
125g AW ziet niet op het recht om in deeltijd te worden aangesteld, noch op het recht de
arbeidsduur te verminderen. Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) kan een
werknemer aanpassing van de arbeidsduur verzoeken, indien deze een jaar in dienst is van de
werkgever. De Cgb meent dat onduidelijk is wat de grens tussen werving en selectie is en de
`voorwaarden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst', hetgeen wel onder de reikwijdte van
de norm valt. Het stellen van minimale ureneisen in geval van bevordering, overplaatsing of als een
voorwaarde voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst valt onder de werkingssfeer van de
Woa. Ook bij het aanbieden van een functie in het kader van een reorganisatie acht de Cgb de Woa
van toepassing. De werving- en selectiefase kan worden getoetst aan het verbod op indirect
onderscheid op grond van geslacht, indien overwegend vrouwen (of mannen) benadeeld worden.
De Cgb beveelt aan na te gaan wat de consequenties zullen zijn van het toevoegen van werving en
selectie aan de werkingssfeer van artikel 7:648 BW, artikel 125g AW en de Woa, met name gelet
op de samenhang met de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa).
Het onder de werkingssfeer van de Woa brengen van werving en selectie ligt niet in de rede (en is
feitelijk ook niet mogelijk) omdat ten tijde van werving en selectie er nog geen sprake is van een
situatie waar toepassing gegeven kan worden aan het non-discriminatiebeginsel als bedoeld in de
Woa. Er is immers geen sprake van een werknemer met een bepaalde arbeidsduur, maar (slechts)
van een persoon die solliciteert op een bepaalde vacature, waarmee hij of zij niet op voorhand de
status verwerft van een werknemer met een bepaalde arbeidsduur. Met andere woorden, het betreft
een persoon die wellicht de aangeboden arbeid in deeltijd wil verrichten, maar daarmee voor de
betreffende werkgever nog niet de status van `deeltijder' verkrijgt waarmee in het kader van de Woa
rekening zou moeten worden gehouden. Hiermee is tevens aangegeven de grens tussen werving en
selectie en de "voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan" waar de Cgb
aan refereert. Bij werving en selectie is er immers nog geen sprake van het aangaan van een
arbeidsovereenkomst, maar slechts van het verkennen van de mogelijkheden tot het aangaan van een
dergelijke overeenkomst. Er bestaat in die zin dan ook geen samenhang met de Waa. De Waa
voorziet immers in een regeling op grond waarvan een werknemer bij een werkgever een verzoek
kan indienen ter vermindering (dan wel vermeerdering) van de uit de arbeidsovereenkomst
voortvloeiende arbeidsduur.
· Scholing voorafgaande aan een arbeidsverhouding
De Woa heeft alleen betrekking op scholing in het kader van een arbeidsovereenkomst, terwijl de
Awgb en de Wgb betrekking hebben op het volgen van onderwijs, scholing en dergelijke zowel
voorafgaand aan als tijdens een arbeidsverhouding (artikel 5, eerste lid, sub e, Awgb en artikel 4
Wgb). De Cgb beveelt aan te overwegen om de werkingssfeer van de Woa uit te breiden ten
aanzien van scholing voorafgaand aan de arbeidsverhouding, conform de ruimere werkingssfeer van
artikel 5 Awgb.
---
Artikel 5 Awgb is qua normadressaat ruimer geformuleerd en heeft niet alleen betrekking op de
werkgever. Bij scholing voorafgaand aan de arbeidsverhouding dient men te denken aan
bijvoorbeeld een intermediair. In tegenstelling tot de Awgb en de Wgb heeft de Woa geen
betrekking op de periode voorafgaand aan een arbeidsverhouding, dus ook niet op het volgen van
scholing in de periode voorafgaand aan de arbeidsverhouding. De Woa kan hierop ook geen
betrekking hebben, omdat er in de periode voorafgaande aan een arbeidsverhouding nog geen
sprake is van een werknemer met een bepaalde arbeidsduur waarop het non-discriminatiebeginsel
van toepassing zou kunnen zijn (zie ook in dit verband wat hiervoor onder Werving en selectie is
opgemerkt). Het uitbreiden van de werkingssfeer van de Woa met een element dat niet voortvloeit
uit de arbeidsverhouding is dan ook niet mogelijk.
· Vrije beroep
Zowel de Wgb als de Awgb strekken zich uit tot het vrije beroep. Het vrije beroep valt niet onder
de werkingssfeer van de Woa. Onduidelijk is, aldus de Cgb, waarom bij de totstandkoming van de
Woa niet is gekozen voor aansluiting bij de werkingssfeer van de Awgb. Aanbevolen wordt om na te
gaan of de overwegingen die destijds hebben geleid tot het niet onder de Woa brengen van het vrije
beroep nog steeds gelden.
Artikel 6 van de Awgb richt zich op de voorwaarden voor en de toegang tot het vrije beroep. De
Woa heeft daarop geen betrekking en is bedoeld om benadeling van werknemers op grond van hun
arbeidsduur te voorkomen. Er is dan ook nimmer overwogen om vrije beroepsbeoefenaren onder de
werkingssfeer van de Woa te brengen. Daarvoor bestaat ook geen aanleiding nu een vrije
beroepsbeoefenaar zelf veelal de voorwaarden bepaalt waaronder hij of zij opdrachten uitvoert.
· Overlap Waa en Woa
De Cgb constateert dat de Woa en de Waa elkaar op een aantal punten overlappen. Beide wetten
bestrijken situaties die betrekking hebben op het stellen van minimale of maximale ureneisen. De
toetsingssystematiek van de Waa verschilt zowel van die van de Woa als van het gelijke
behandelingsgebod op grond van geslacht. Na toekenning van een verzoek om aanpassing van de
arbeidsduur stelt de werkgever de spreiding van de uren vast overeenkomstig de wensen van de
werknemer. De werkgever kan de gewenste spreiding van de uren wijzigen, indien hij daarbij een
zodanig belang heeft dat de wens van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid moet wijken. In het kader van de Woa wordt de strikte objectieve rechtvaardigingstoets
gebruikt als er sprake is van onderscheid op grond van arbeidsduur bij het inzetten van deeltijders,
aldus de Cgb. Onderzocht wordt of het doel zwaarwegend en niet discriminerend is en het middel
geschikt en noodzakelijk is. Hetzelfde geschil, enerzijds getoetst aan de Waa en anderzijds aan de
Woa of er sprake is van indirect onderscheid op grond van geslacht, kan dus tot verschillende
uitkomsten leiden. Bovendien geldt een andere systematiek wat betreft de handhaving. De
handhaving van de Waa is voorbehouden aan de rechter, terwijl de Cgb bevoegd is om een oordeel
te geven over eventueel verboden onderscheid aangaande de Woa naast de rechter.
De Cgb ziet hierin aanleiding aan te bevelen om na te gaan op welke manier verandering kan worden
gebracht in de discrepanties tussen de Woa en de Waa; hetzij door de toetsingssystematiek in de
Waa te harmoniseren door de objectieve rechtvaardigingstoets in deze wet in te voeren, hetzij door
bij de handhaving van de Waa, de Cgb een rol toe te kennen. Aanbevolen wordt dit ook als
aandachtspunt bij de evaluatie van de Waa mee te nemen.
---
Benadrukt dient te worden dat de Woa en de Waa twee verschillende zaken regelen. De Waa is
geen gelijke behandelingswet, maar voorziet in de mogelijkheid van aanpassing van de arbeidsduur
op verzoek van de werknemer en stelt terzake materiële en formele vereisten. De
toetsingssystematiek van de Waa is afgestemd op de specifieke kenmerken van de materie die deze
wet regelt. Daarbij is geen rol weggelegd voor de Commissie gelijke behandeling.
Voorts wordt het volgende opgemerkt. Wanneer een verzoek van een werknemer tot vermindering
of vermeerdering van de arbeidsduur is gehonoreerd, maar er is geen instemming met de wens tot
een bepaalde spreiding van de uren, is niet zonder meer aan te nemen dat hier sprake is van
ongelijke behandeling in de zin van de Woa (onderscheid naar arbeidsduur). In die zin is er dan ook
geen aanleiding om de toetsingssystematiek van de Waa aan te passen in de zin van de Woa
(onderscheid naar arbeidsduur).
Voorts geldt, dat als men van oordeel is, dat door de wijze waarop de werktijden (niet) worden
vastgesteld in strijd wordt gehandeld met de Woa, men hierover een klacht kan indienen bij de Cgb,
of de vermeende strijdigheid aan de orde kan stellen bij de rechter (al dan niet in het kader van een
procedure aangespannen op grond van de Waa).
Het is dan ook niet aangewezen om de Cgb een rol toe te kennen bij de handhaving van de Waa.
· Victimisatieverbod
Op grond van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie zijn lidstaten verplicht om de
nodige voorschriften op te nemen in de nationale rechtsorde om de rechterlijke bescherming te
verzekeren aan werknemers wier werkgever, na beëindiging van de arbeidsverhouding, weigert
referenties te verstrekken, als reactie op een vordering die is ingediend om het beginsel van gelijke
behandeling in de zin van artikel 6 in richtlijn 76/207/EEG te doen naleven. Stroomlijning met het
gelijke behandelingrecht zou dus vereisen dat het victimisatieverbod een ruimere reikwijdte heeft en
ook ziet op een nadelige behandeling na de beëindiging van de arbeidsverhouding. Hieromtrent
beveelt de Cgb aan om
de victimisatiebepaling van artikel 7:648, eerste lid, BW in overeenstemming te brengen met de
bepalingen daaromtrent in het communautaire recht.
Door implementatie van de Herziene Tweede Richtlijn (Richtlijn 2002/73/EG) zullen de relevante
artikelen in het BW worden aangepast aan het communautaire recht. Daarbij zal ook de
victimisatiebescherming in artikel 7:648 BW en in artikel 125g AW in overeenstemming gebracht
worden met dit communautaire recht.
· Algemeen verbindend verklaren
De Cgb stelt voor om bij het algemeen verbindend verklaren van CAO's, systematisch te toetsen of
de bepalingen in overeenstemming zijn met het verbod op onderscheid wegens arbeidsduur en deze
in geval van twijfel voor te leggen aan de Cgb.
Indien er een verzoek tot algemeen verbindend verklaring wordt ingediend worden de CAO-
bepalingen getoetst aan de gelijke behandelingswetgeving en dus ook aan de Woa. Indien er sprake
is van evidente strijdigheid met deze wetgeving, worden de desbetreffende bepalingen niet algemeen
verbindend verklaard. Bestaat er echter onzekerheid over de strijdigheid met deze wetgeving, dan
wordt er vanuit gegaan dat de bepaling in de praktijk geoorloofd kan zijn. De bepaling zal dan voor
algemeen verbindend verklaring in aanmerking komen. Bij in een CAO gemaakt onderscheid kan er
---
onzekerheid over mogelijke strijdigheid (met de Woa) bestaan omdat voor dit onderscheid een
objectieve rechtvaardiging kan bestaan. Het is aan de rechter en aan de Commissie gelijke
behandeling, en niet aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in een dergelijk,
concreet, geval te beoordelen of hiervan sprake is.
Overigens zij hierbij opgemerkt dat elke algemeen verbindendverklaring vergezeld gaat van een
zogenoemd vangnetdictum, waarin bepaald is, dat mocht in de toepassingspraktijk, op grond van de
uitspraak van een rechter, onverhoopt blijken dat een algemeen verbindend verklaarde CAO-
bepaling in strijd is met wet- en regelgeving, deze regelgeving prevaleert.
· Bijscholing rechterlijke macht
Uit de rechtspraak van (lagere) rechters kan worden afgeleid dat werktijdregelingen vaak een rol
spelen bij ontbindingsverzoeken en dat deze (mede) aan de norm van goed werkgeverschap (art.
7:611 BW) worden getoetst, maar niet specifiek aan artikel 7:648 BW. Dit heeft tot gevolg dat de
objectieve rechtvaardigingstoets van de Woa door de rechters (nog) niet wordt toegepast en dat
werkgevers niet hoeven aan te tonen dat ze een zwaarwegend en legitiem doel nastreven en dat de
gekozen middelen geschikt en noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken.
De Cgb ziet hierin aanleiding om aan te bevelen de (bij)scholing van de rechterlijke macht en
rechtshulpverleners op het gebied van de gelijke behandelingswetgeving te bevorderen, onder meer
door opneming van gelijke behandelingsrecht als onderdeel van de opleidingstrajecten van nieuwe
leden van de rechterlijke macht.
Binnen de rechtersopleiding wordt aandacht besteedt aan velerlei wetgeving, ook die welke
betrekking heeft op het verbod op onderscheid naar arbeidsduur. Relevante wetgeving komt aan
bod indien de behandelende dossiers daar aanleiding toe geven.
Daarnaast wordt er in algemene zin aandacht geschonken aan de relevante wetgeving op een
bepaald terrein, dit geldt ook voor de wet verbod op onderscheid naar arbeidsduur.
3. Toezeggingen
Integratie gelijke behandelingsrapportages
In het Kabinetsstandpunt Awgb is er op gewezen dat vanwege de specifieke problematiek gekozen
is voor het zenden van een afzonderlijk (vijfjaarlijks) verslag over de Woa aan de Staten-Generaal in
plaats van incorporatie in de verslagen over de Awgb. Daarbij is tevens aan de orde gesteld dat in
het onderhavige verslag zal worden bezien of het opportuun is om wat betreft de Woa te blijven
kiezen voor afzonderlijke vijfjaarlijkse rapportages.
Uit oogpunt van stroomlijning ligt het echter niet voor de hand de rapportage over de Woa deel uit te
laten maken van de vijfjaarlijkse rapportage over de Awgb, gezien het verschil in normstelling. Gelet
ook op de ontwikkeling in de gelijke behandelingswetgeving (nieuwe gronden: gelijke behandeling
van tijdelijk en vast personeel en het verbod op onderscheid naar leeftijd), waar ook
rapportageverplichtingen aan verbonden zijn, ligt het ook niet voor de hand om op grond van
pragmatische overwegingen hiertoe over te gaan. Vooralsnog wordt dan ook niet overwogen om af
te zien van afzonderlijke rapportages.
---
Reikwijdte wetsvoorstel bepaalde tijd
Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU richtlijn inzake
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (27 661) heeft de toenmalige minister van Justitie
toegezegd in het kader van de evaluatie van de Woa in te gaan op de reikwijdte van het hiervoor
genoemde wetsvoorstel.
In onderdeel A (artikel 649 Boek 7 BW) van artikel 1 van de wet van 7 november 2002 is het
verbod van onderscheid op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst
voor deze arbeidsrelatie uitgewerkt. Het verbod richt zich tot de werkgever. In artikel II is het
verbod uitgewerkt voor alle partijen die betrokken zijn bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden.
Tenslotte wordt in artikel III het verbod van onderscheid van toepassing verklaard op
arbeidsrelaties, anders dan een arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling, waarbij onder
gezag arbeid wordt verricht. Deze bepaling komt overeen met artikel 1b van de Wet gelijke
behandeling van mannen en vrouwen (Wgb) en artikel V van de Wet verbod op onderscheid naar
arbeidsduur (Stb 1996, 391).
Artikel 1b van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen is in het kader van de
Reparatiewet (Stb 1989, 168) toegevoegd aan deze wet. De toevoeging van artikel 1b leidt ertoe
dat de gelijke behandelingsbepalingen niet langer alleen van toepassing zijn op arbeid verricht
krachtens arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling, maar op iedere arbeidsverhouding waarin
een persoon onder gezag van een ander arbeid verricht. Deze uitbreiding van het toepassingsgebied
vond plaats na een discussie met de Tweede Kamer over het begrip betrekking in artikel 3 Wgb en
over de vraag waarom alleen bij werving en selectie voor dat begrip was gekozen. In de memorie
van antwoord overweegt de regering dat `hiermee wordt voorzien in de wens van de Tweede
Kamer om de wetgeving gelijke behandeling zich uit te laten strekken tot diverse
verschijningsvormen van arbeid, niet alleen wanneer het gaat om werving en selectie maar ook om de
daarop volgende fasen van de arbeidsverhouding. Overeenkomstig de memorie van toelichting bij
artikel 3 van het wetsvoorstel denken wij onder andere aan dienstbetrekkingen in het kader van de
Wet Sociale Werkvoorziening, de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en de Wet
onbeloonde arbeid door uitkeringsgerechtigden alsmede aan de overeenkomst tussen een
stagebiedende organisatie en een stagiair'. (Kamerstukken II, 1986/87, 19 908, nr 3, blz 25
In artikel 3 wordt gesproken van `betrekking'. In het kader van de Reparatiewet (Kamerstukken II,
1986/87, 19 908, nr. 3, p. 14-15) heeft de regering onder meer overwogen dat vormen van arbeid,
waarin op overeenkomstige wijze als in de eerder genoemde drie vormen van arbeid (d.w.z. de
arbeidsovereenkomst, de ambtelijke aanstelling en het vrije beroep) aan het arbeidsproces wordt
deelgenomen, voor de toepassing van artikel 3 als betrekking kunnen worden beschouwd. Als
voorbeelden werden genoemd de hiervoor in het kader van artikel 1b genoemde arbeidsrelaties.
De Algemene wet gelijke behandeling bestrijkt het terrein van de arbeid in de artikelen 5 en 6. In
artikel 5 lid 1 onder a wordt gesproken van betrekking; in onderdeel b van arbeidsverhouding. Het
begrip `betrekking' heeft hier dezelfde betekenis als in de Wgb.
Het begrip `arbeidsverhouding' omvat naast de arbeidsovereenkomst die vormen waarin onder
gezag van anderen arbeid wordt verricht. Artikel 6 (vrije beroep) is ontleend aan de Wet gelijke
behandeling (artikel 2). Artikel 6 ziet op de toegang tot de uitoefening van en de
ontplooiingsmogelijkheden binnen het vrije beroep, in die gevallen waarin artikel 5 niet van
toepassing is. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Awgb kan worden afgeleid dat alle arbeid
10
onder gezag onder het bereik van artikel 5 valt en niet onder artikel 6 Awgb. De reikwijdte van de
artikelen 5 en 6 komt overeen met die van de Wgb en artikel 646 Boek 7 BW tezamen. Artikel 1b
van de Wgb is in de Awgb uitgewerkt via het ruime begrip `arbeidsverhouding'.
In het kabinetsstandpunt over de evaluatie Awgb is aangekondigd dat in plaats van
arbeidsverhouding in artikel 5 zal worden gesproken van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk
recht en dat verder zal worden bepaald dat, indien een natuurlijk persoon, rechtspersoon of bevoegd
gezag een ander onder zijn gezag arbeid laat verrichten, anders dan krachtens arbeidsovereenkomst
of ambtelijke aanstelling artikel 5 van overeenkomstige toepassing is (Kamerstukken II, 2001/2002,
28 481, nr. 1, bijlage 1, nr. 5). Aldus wordt de structuur van de Wgb gevolgd.
Aanvankelijk was het wetsvoorstel Verbod van onderscheid naar arbeidsduur beperkt tot de
arbeidsovereenkomst en de ambtelijke aanstelling. Via het gewijzigd amendement van het lid Bakker
(Kamerstukken II, 1995/96, 24 498, nr. 10) richt het verbod zich niet alleen tot de werkgever maar
tot allen die betrokken zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden (artikel III). Voorts heeft het
gewijzigd amendement Rabbae (nr. 9) geleid tot de introductie van artikel V dat gelijkluidend is aan
artikel 1b Wgb. Als toelichting wordt vermeld dat het amendement het verbod beoogt uit te breiden
tot arbeidsrelaties waarvan de juridische status onhelder is. Hierdoor kan een werkgever zich niet
aan de strekking van deze wet ontrekken door te stellen dat de arbeidsverhouding geen
dienstbetrekking vormt. Verwezen wordt naar artikel 1b.
Op grond van vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de reikwijdte van de wet van 7
november 2002 (Stb. 560) aansluit bij die van de andere gelijke behandelingsregelingen.
---
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid